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是什么决定了商标的价值呢?
众所周知商标与企业的经营一荣俱荣一损俱损,企业正规经营的过程之中能够借助商标获得市场的精准定位和用户支持,而企业实力提高口碑升级也能够让商标获得更高的价值。那么是什么决定了商标的价值呢?跟苏州商标注册小编去了解一下。
1、多类别注册的商标价值更高商标分为45个类别,其中有很多类别都是相互关联的,称为相关类别。如果一个品牌在几个相关类别都注册了商标,就意味着该品牌在这一领域未来的发展前景可观,并降低了知识产权“阻碍”风险,价格也会相对单个类别的商标高一些。
2、热门类别的商标价值更高同样的商标交易,在第22类和在第25类中的“命运”大不同。22类是“绳、网、纤维原料”等类别,在日常生活中也不经常被人提及;25类是“服装、鞋、帽”,其热度远远超过前者。一般来说,第3类日化用品、第25类服装鞋帽、第29类食品、第30类方便食品、第33类酒类、第43类餐饮住宿、第35类广告销售商标都是“抢手货”。在交易中自然存在供不应求的局面,价格也会“商标以稀为贵”。
3、商标注册后是否使用国家驰名商标,省著名商标的相关申报资料或认定证书;商标产品获奖证书、企业荣誉证书等充满含金量的各种证书,在品牌溢价的作用下,商标交易的价格定会不菲。
在我们的日常生活中,我们可以接触到许多商标。人们最关注的是商标的标志和图案。但实际上,商标还有另一个区别,即每一个商标都在右上角,并会盖上一个“印章”,可能是“R”或“TM”。对于商标转让,我们对商标转让程序了解得最多,但事实上,还有一点更为重要,即商标是“R”还是“TM”。R实际上是英文“registed”的缩写,意思是在商标上使用的注册商标,即商标是注册商标。
是指该商标经商标局核准注册,经审查合格,成为注册商标。圆圈中的R是英语语域的首字母注册商标的特征是排他性、排他性、***性等,是商标注册人独有的,受法律保护。未经注册商标所有人许可或者授权,任何企业或者个人不得使用注册商标,否则将承担侵权责任。商标是英文“商标”(中文意思是商标)的缩写,“商标”不是指保护商标,它不同于R,商标是指商标被商标局接受,并且国家商标局已经发出了接受通知书,这样商标就可以防止他人重复申请,使商标得到保护优先使用商标。
适用于已申请但注册结果未下来的商标。但能否成功注册则是另一回事。也就是说,R是指注册商标,TM是指已经申请但尚未复审的商标。标有“商标”的商标可以获得商标注册申请权的优先权,相当于预先“安排”,避免商标流入公共领域。根据《商标法》第四章和《商标法实施条例》第四章的规定,已申请但未经复审的商标不得转让,并在商标局复审后办理相关手续。因此,只有R标的物的转让才能进行,其他转让协议不具有法律效力。
误区一、自主发明并不需要申请专利
有些人天真的认为,自主发明的成果就拥有知识产权。我们申请专利是为了得到法律的保护。有效的防止他人侵犯自己的权利,专利是一种垄断权。如果我们没有申请专利的话,你的自主发明得不到有效的保护,如果被他人盗用之后法律是很难判断的。所以我们的自主研发成果一定要申请专利,在我国商标专利都采用的在先申请原则,所以我们需要有很好的知识产权保护意识,提早申请专利,防止他人恶意侵犯。
误区二、专利申请等大规模生产之后再进行
少数人认为,专利可以在进行大规模生产之后再进行申请。那么这一想法肯定是错的。我们在研发了某项成果之后,就应该向专利局进行申请。产品还没有面向市场,等产品大规模生产之后,此时你的产品没有欢乐,处于不受法律的保护状态,如果有人一旦侵权,你就没有翻身的余地。侵权人将会以专利申请之日技术已经被公开为由进行抗辩。你打赢官司的机率就非常小,而且还会卷入一场官司中让你精力金钱都浪费掉。所以专利申请非常重要。
误区三、一项技术成果只能申请一类专利
专利申请人会偏见的认为,一项技术成果那么就只能申请一类专利呀。不过这个想法也是错误的。专利分为三类:发明专利、实用新型及外观专利。对于我们的技术发明,我们可以同时申请这几项专利。技术方案也可以同时申请实用新型和发明专利。实用新型专利批得快,可尽快获得相应保护,通常需1年左右时间;发明专利则通常需2~5年审查批准时间。
误区四、保护技术成果唯一办法就是专利申请
专利申请是保护技术成果的有效方式。但是专利申请不是唯一方法。申请人还可以通过技术秘密由技术持有人自己加以保护。专利申请是获得法律的有效保护手段,当别人侵权时可以通过法律的强制性制裁侵权人保护专利权人的利益。但是劣势就是必须将技术方案必须进行公开。而技术成果通过采用技术秘密加以保护,就不会公开技术方案,让别人无法了解到该项技术。
误区五、拥有专利证书就获得了有效的专利权
为什么拥有专利证书并不代表就拥有有效的专利权呢。原因是因为在我国实用新型以及外观设计专利都不进行实质审查,这就意味着你的专利可能跟他人的专利存在相同情况,但是你依旧可以获得该项专利。但是如果一旦有人提出无效宣告,你的专利就会被无效掉,那么你就没有拥有该项专利的专利权。所以说,拥有专利证书也不一定拥有有效的专利权。
误区六、专利产品改进不需要在申请专利
如果你之前的产品申请过专利,对于新改进的产品,不再申请专利,那么你改进过后的产品就相当于没有申请专利。所以我们在对某项发明产品做出改进之后,需要进行重新申请专利。
误区七、专利申请前不做查新检索
很多专利发明人在申请专利的时候并没有进行检索就申请专利了。这种不检索带来的弊端就是你不知道技术方案的新颖性,技术方案是否公开过。但是对于专利申请人对于信息检索以及收集信息的能力低,导致技术方案重复度高。这种对于专利申请人也是极为不利的。所以我们在申请专利之前,一定要进行检索工作,一旦发现有人申请过该专利或者在相关文献中公开过,那么我们就可以放弃申请。对此,专利申请人可以咨询,让其帮助进行检索。
误区八、对专利缺乏有效的管理
专利申请之后缺乏管理这也是国内的一种现象。但是专利对于推动企业发展是有很大帮助的。很多企业拥有很多专利,但是无专人管理,导致专利文件之间存在冲突关系,有的已无市场价值还在交纳年费。有的专利权已经遭受侵犯但企业管理者对专利特征不了解,不能及时提起诉讼,还有的则是专利文书撰写的申请质量差,不能起到应该有的保护作用。
误区九、先发表论文或成果鉴定再申请专利
有些发明人取得研究成果后急于发表文章或成果鉴定,而没有想到先申请专利保护。因为发表文章或成果鉴定不可避免地要公开技术内容,使专利申请失去新颖性而得不到保护。笔者在专利代理过程中就曾遇到过某单位的一件极具市场前景的专利申请因过早发表学术文章而不得不放弃。
误区十、技术方案交代不清楚
很多单位的发明人提交的专利申请文件非常简单,有的甚至只有几句话,技术方案完全没有交待清楚,这给专利代理人制作正式专利申请文件带来很大困难。要求发明人提供更多的技术方案时,他们会以技术保密为由回避,表明这些发明人没有把握好保密与公开的度。他们只是一味要求保密,害怕多透露一点技术信息,而恰恰忽视了公开不充分的问题。大量的案例表明,如果一件专利申请被审查员以技术方案公开不充分为由而发出审查意见通知书,则这件专利申请有98%的可能被驳回。这一点希望引起发明人的高度重视。
1、防止他人进行商标抢注。商标作为公司最重要的无形资产之一,在国际经济活动涉外商标是指外国商标所有者在我国申请商标注册,或是我国出口商品的商标注册。涉外商标注册对公司有哪些好处?
1、防止他人进行商标抢注。商标作为公司最重要的无形资产之一,在国际经济活动中发挥着举足轻重的作用,涉外企业必须具有主动注册商标、商标先行的理念,这样才能在面对海外市场时得到有效的法律保护,避免商标被抢注、不以高昂代价取回商标权、或是被迫重新打造新品牌。
2、降低维权、被诉等法律风险。中国公司要顺利的扩张国际市场和有效地占领国际市场,必须先获得商标注册。保护好了商标就等于保护好了企业的利润来源和持续发展。
3、建立完善的品牌体助力全球化发展。商标注册是确定商标专用权的基本准则,不同的注册原则的选择,是各国立法者在这一个问题中对法律的确定性和法律的公正性二者关系进行权衡的结果。大多数消费者认为使用了注册商标的商品质量更可靠,容易赢得消费者的信任。
4、享国家相关优惠政策。政府对出口公司在境外自创品牌非常重视和鼓励。出口企业在国外取得商标注册证后,可以向相关部门申请专项资金补贴。
涉外商标注册存在哪些注意事项 1、申请资格:涉外商标注册申请的申请人,可以是自然人、法人或其他组织。
2、申请涉外商标注册,须委托国家商标局批准的涉外商标事务所代办有关申请事宜。
3、申请人确定其申请注册的商标图样、保护商品及注册国家。
4、涉外申请方法有马德里国际注册申请、欧共体国家注册申请、非洲知识产权组织注册申请和逐一国注册申请等。
5、每一商标申请需填写《申请至国外注册商标委托合同》。委托合同网站内容主要含申请人名称(中英文)、地址(中英文)、商标图样、商品名称及国内外使用情况等。
6、申请人需出具其企业营业执照复印件、该商标国内注册证复印件(若已注册)、该商标国内申请材料(若在申请中)、商标图样10份,以及其他有关证明材料。商标注册是商标使用人取得商标专用权的前提和条件,只有经核准注册的商标,才受法律保护。
7、涉外注册申请过程中需签署有关外方委托书或其他文件的,请由申请人本人或其他负责人亲笔签字,并注明签字人职务及姓名的汉语拼音。商标注册是商标使用人取得商标专用权的前提和条件,只有经核准注册的商标,才受法律保护。文件需公证或认证的须申请人自行办理,我公司可提供相应的建议。
8、申请办理涉外变更、续展、转让、许可、异议、争议和侵权诉讼等事项的,对照有关规定要求办理。商标注册是确定商标专用权的基本准则,不同的注册原则的选择,是各国立法者在这一个问题中对法律的确定性和法律的公正性二者关系进行权衡的结果。
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